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商标权人和著作权人所享有的权利有区别吗?

著作权商标权尽管均属于知识产权,但二者有许多区别。从分类方面讲,商标权属于工业产权,而工业产权与著作权是知识产权的两大分支。从权利的特性方面讲,著作权商标权有以下区别:

1、在权利主体方面,著作权的主体既可以是公民个人,也可以是法人或非法人单位;既可以是作者本人,也可是其继承人或其权利义务的承受人,有时还可以是国家。商标权的主体主要是法人,公民个人如在我国申请注册商标,则必须是个体工商业者。国家不能成为商标权的主体。

2、在权利的取得方面,著作权的取得一般为自动产生,商标权的产生则需国家行政机关的确认。

3、在权利的标的物方面,著作权的标的物为文学、艺术和科学等作品,商标权的标的物为使用于商品或服务的商标。

4、在权利的独占性方面,著作权中两人分别独立完成同样的作品均可获得著作权商标权则具有相当强的排他性,不仅不能出现保护范围相同的相同商标,而且不能出现保护范围相同的近似商标。对于驰名商标,权利的独占性更为明显。

著作权是保护文字、艺术和科学作品的,但是商标权是保护的是由文字、图片、字母、数字、三维标志、颜色组合、声音或者上述要素的组合构成的商标图形。总的来说,商标权著作权看似不同,但是实际上也存在着相互联系的情况,下面就来讲讲商标权著作权之间的不同之处和相同之处。

商标权指的是商标所有人对其商标所享有的独占的排他的权利。商标权实际上是因商标所有人申请,经国家商标局确认的专有权利,也就是因为商标注册而产生的专有权。

商标法和著作权的区别还是很大,但是也是有交叉的部分。其中容易犯的就是在申请著作权时容易违反商标法,在有著作权的时候有可能别人已经提前注册科商标。所以当作品商业化时,需要确认做好提前的调查,不然容易产生不必要的纷争。

需要注意的是,如果是著作权利人和商标权利人是同一个人的,当事人的商标权著作权同时被侵权时,此时对于侵权行为的认定,往往只会认定为一次侵权,而不会分别认定,所以一个当事人的两种权利,只能获得以此保护。

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